account checking

Trendy w kontroli – ryzyko w zakresie WHT i GAAR

Powiązane tematy

Ryzyko potencjalnej kontroli niejednokrotnie spędza sen z powiek osobom odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe spółek. W kręgu zainteresowań organów skarbowych znajdują się ostatnio rozliczenia w zakresie podatku u źródła (WHT). Organ podatkowy kwestionuje też efekty podejmowanych przez podatników „optymalizacji podatkowych”. 

Przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustawy o CIT umożliwiają płatnikom – po spełnieniu określonych wymogów – skorzystanie z preferencji i niepobieranie podatku u źródła według stawki bazowej (wynoszącej w przypadku wskazanych powyżej tytułów odpowiednio 19 proc. lub 20 proc.). 

Swoistą rewolucją w zakresie podatku u źródła było wprowadzenie przez ustawodawcę w 2019 r. przepisów regulujących tzw. mechanizm „pay and refund”, który istotnie ogranicza możliwość niepobierania podatku w odniesieniu do płatności na rzecz jednego nierezydenta (z tytułów innych niż usługi) przekraczających 2 mln zł w roku podatkowym. 

Mechanizm „pay and refund” w pełnym zakresie stosowany jest efektywnie dopiero od 1 stycznia 2022 r. Niemniej jednak, już od 2019 r. płatnicy formalnie zobligowani są do wykazania należytej staranności, przy badaniu spełnienia przesłanek do zastosowania preferencji w podatku u źródła, a w ustawie o CIT funkcjonuje zmodyfikowana (szersza) definicja beneficjenta rzeczywistego płatności (art. 4a pkt 29 ustawy o CIT). 

Pomimo upływu ponad 4,5 roku od wejścia w życie przepisów regulujących nowy reżim podatku u źródła, wciąż nie została opublikowana finalna wersja objaśnień podatkowych dotyczących tej materii. W konsekwencji mnożą się wątpliwości podatników i płatników co do tego czy i według jakiej stawki powinien zostać pobrany podatek. 

Narastającym wątpliwościom towarzyszy intensyfikacja kontroli celno-skarbowych nakierowanych na weryfikację poprawności wywiązywania się przez płatników z obowiązków w zakresie pobierania podatku u źródła. 

Uwagę kontrolujących zwracają przede wszystkim struktury holdingowe, które są przecież standardem w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym kwestie związane z udzielanym finansowaniem wewnątrzgrupowym, wypłacanymi dywidendami, czy korzystaniem z licencji. 

Jakkolwiek prowadzone obecnie kontrole dotyczą przede wszystkim okresów poprzedzających „pełne” wejście w życie mechanizmu „pay and refund”, to kształtujące się podejście organów podatkowych oraz sądów administracyjnych do kwestii możliwości stosowania zwolnień i obniżonych stawek podatku u źródła ma wymiar uniwersalny i z pewnością nie pozostaje bez wpływu na zakres i przebieg kontroli.



Co podlega weryfikacji

Niezależnie od kwestii formalnych dotyczących posiadania kompletnej dokumentacji uzasadniającej skorzystanie ze zwolnienia (certyfikat rezydencji, dokumenty dotyczące posiadania udziałów, odpowiednie oświadczenia podatnika), obszarem szczególnego zainteresowania organów podatkowych jest weryfikacja:

  • posiadania przez odbiorcę płatności statusu rzeczywistego beneficjenta (takiej płatności) oraz
  • tego, czy struktura, w której funkcjonują płatnik i podatnik (oraz w związku z którą dokonywane są płatności) nie ma charakteru sztucznego (w kontekście brzmienia art. 22c ustawy o CIT).

Badanie statusu rzeczywistego beneficjenta oraz struktury grupy, do której należą podatnik i płatnik ma charakter kompleksowy i obejmuje szczegółową analizę m.in. ustaleń umownych, przepływów finansowych, danych dotyczących aktywów, pasywów, przychodów i kosztów poszczególnych podmiotów, zatrudnienia (liczby pracowników), składu zarządu czy siedziby podatnika.


UWAGA! Polskie organy prowadzące kontrole nierzadko nie ograniczają się do analizy składanych w toku kontroli wyjaśnień, dokumentacji cen transferowych, czy publicznie dostępnych danych (rejestrowych, finansowych), ale sięgają po dodatkowy, niedostępny dla podmiotów kontrolowanych, instrument – tj. wymianę informacji podatkowych z innymi państwami. 



W toku kontroli organy nierzadko zajmują stanowisko, że odbiorca płatności jest w istocie pośrednikiem, który faktycznie działa na rzecz innych podmiotów z grupy, a sam nie ma możliwości decydowania o przeznaczeniu otrzymywanych środków i jedynie przekazuje je do innych spółek (które nie zawsze będą mogły skorzystać z preferencji w podatku u źródła).

Warto przy tym podkreślić, że wymóg posiadania przez odbiorcę płatności statusu jej rzeczywistego właściciela bezpośrednio przewidziany został regulacji dotyczącej zwolnienia z podatku u źródła odsetek i szeroko pojętych należności licencyjnych (por. art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT). 

Może on wynikać również z przepisów poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z perspektywy brzmienia przepisów ustawy o CIT, wymóg ten nie dotyczy jednak innych preferencji i zwolnień, w tym w szczególności przewidzianego w treści ustawy o CIT zwolnienia w zakresie płatności dywidendowych. Niestety, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie, czy także w tym przypadku weryfikacja statusu beneficjenta rzeczywistego jest wymagana Trudno zatem uznać, że wypłaty dywidend należy traktować jako istotnie „bezpieczniejsze” z perspektywy potencjalnej kontroli.

Warto dobrze się przygotować 

Zakwestionowanie przez organy podatkowe statusu rzeczywistego beneficjenta należności (odsetkowych, dywidendowych, licencyjnych) lub gospodarczego uzasadnienia struktury podmiotów, może rodzić odpowiedzialność płatnika za zobowiązanie z tytułu podatku u źródła. 

Ryzyko zapłaty podatku wraz z odsetkami to jednak nie wszystko. W pewnych okolicznościach (w związku z wydaniem decyzji pokontrolnej) nałożona może zostać także sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego – sięgającego nawet 30 proc. podstawy opodatkowania.



UWAGA! Niezależnie od sankcji finansowych, spory z organem podatkowym w zakresie podatku u źródła mogą skutkować odpowiedzialnością karną skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółek. 



Negatywny wynik kontroli może także utrudnić uzyskanie zwrotu podatku u źródła za kolejne okresy rozliczeniowe (w ramach procedury „pay and refund”).

W efekcie, mając na uwadze coraz większą specjalizację organów podatkowych w obszarze podatku u źródła, warto upewnić się że jesteśmy przygotowani na udzielenie niezbędnych wyjaśnień i przedstawienie argumentacji i dokumentacji potwierdzającej możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania zanim kontrola zapuka do drzwi.

Domniemane optymalizacje 

Kwestionowanie prawidłowości płatności dokonywanych za granicę to nie jedyne ryzyko, z jakim muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Obszar bieżących zainteresowań organu podatkowego obejmuje bowiem również badanie celu podatników dla przeprowadzenia określonych działań – a także kwestionowania skutków podatkowych tych czynności, dla których motywacja miałaby być wyłącznie podatkowa. 

Podstawą do takich analiz stała się wprowadzona 15 lipca 2016 r. do Ordynacji podatkowej tzw. klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania (zwana również GAAR: General Anti-Avoidance Rule). Przepis ten całkowicie zmienił dotychczasowe „zasady gry” – umożliwia bowiem pominięcie skutków podatkowych działań podatnika (tj. zarówno jednej czynności, jak i całego ich ciągu) wyłącznie w oparciu o konkluzję, że ich celem było sztuczne wygenerowanie korzyści podatkowej, a w to miejsce wywiedzenie skutków ze zdarzeń hipotetycznych, ale uznanych przez organ podatkowy za „właściwe”.

Czym jest GAAR

Co istotne, w przypadku GAAR mamy do czynienia z czynnościami w 100 proc. ważnymi i skutecznymi od strony prawnej. Nie ma zatem znaczenia, że od strony prawnej doszło np. do przeniesienia własności danego aktywa w zamian za udziały, a cała transakcja była prawidłowa formalnie i w rzeczywistości doprowadziła do zmian w strukturze właścicielskiej. 

Zastosowanie klauzuli w odniesieniu do określonych czynności nie wpływa również na ich skutki prawne – w dalszym ciągu pozostają one wiążące zarówno dla ich strony, jak i wszystkich innych uczestników obrotu gospodarczego, a także organów administracji. W przypadku skutecznego zastosowania GAAR przez organy podatkowe dochodzi jednak do przyjęcia pewnej fikcji prawnej, w której skutki podatkowe rzeczywistych (i ważnych) czynności są pomijane, a zamiast tego wywodzi się je ze zdarzeń, które organy uznają za „odpowiednie”. 

Niejako z definicji, takie rozstrzygnięcie wiąże się z wyższym zobowiązaniem podatkowym, a co za tym idzie – z koniecznością uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych (wynoszących obecnie 16,5 proc. rocznie). Co więcej, organ podatkowy ma możliwość określenia wspomnianego wyżej dodatkowego zobowiązania podatkowego. 

Tak daleko posunięte uprawnienia organu podatkowego muszą jednak mieć swoje ograniczenia i gwarancje procesowe. Tak jest też i w tym przypadku. 

Przede wszystkim, z klauzuli skorzystać może wyłącznie szef Krajowej Administracji Skarbowej (szef KAS), czyli organ nadrzędny nad naczelnikami urzędów skarbowych i celno-skarbowych oraz dyrektorami izb skarbowych. W przypadku zaś, gdyby którykolwiek z organów podlegających szefowi KAS uznał że w danej sprawie zasadne jest zastosowanie Klauzuli, musi przekazać mu taką sprawę do prowadzenia. 

Oczywiście, w postępowaniu przed szefem KAS stronie przysługują co do zasady wszystkie standardowe uprawnienia podatnika – w tym możliwość złożenia korekty (w wyznaczonym prawem momencie) czy prawo do udziału w czynnościach procesowych. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia ma również prawo zaskarżenia go do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Co więcej, ustawodawca powołał również specjalną instytucję, której zadaniem jest ocena uzasadnienia gospodarczego podejmowanych przez podatnika działań i możliwości zastosowania klauzuli w danej sprawie. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – bo o niej mowa – składa się z 9 osób mających „wiedzę, doświadczenie i autorytet w zakresie prawa podatkowego, systemu finansowego, rynków finansowych, obrotu gospodarczego lub międzynarodowego prawa gospodarczego”, mających dawać rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady. 

W praktyce, szef KAS prowadzi już dość liczne postępowania dot. zastosowania klauzuli w odniesieniu do poszczególnych obszarów rozliczeń podatników – a część z nich została już zakończona i jest na etapie postępowania przed sądami administracyjnymi. 

GAAR to jednak nie jedyne narzędzie dostępne organowi podatkowemu pozwalające na pominięcie skutków podatkowych rzeczywistych zdarzeń i wywodzenie ich z czynności hipotetycznych. Podobne uprawnienie wynika z przepisów o cenach transferowych (art. 11c ustawy o CIT, art. 23o ustawy o PIT). Zgodnie z tymi regulacjami, w przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji lub zawarłyby inną transakcję, określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia tej transakcji lub z uwzględnieniem transakcji „właściwej”.

Co może organ podatkowy

Komentowane przepisy o cenach transferowych weszły w życie 1 stycznia 2019 r., a te obowiązujące do końca 2018 r. nie dawały organom tak daleko posuniętych możliwości – co niestety nie oznacza, że prób takiego ich odczytania nie ma. Podstawą działania organów staje się tu teza, że podmioty niepowiązane nie zawarłyby kwestionowanych transakcji, a stronami kierowała wyłącznie podatkowa motywacja do ich przeprowadzenia. 

Co więcej, organ podatkowy często szuka prawnych „zamienników” również dla klauzuli, w odniesieniu do okresów poprzedzających wejście jej w życie (czyli lat 2016 i wcześniejszych). W tym zakresie toczy się obecnie wiele sporów, w których organy dążą do uzyskania rezultatu zbliżonego do zastosowania GAAR – tj. ustalenia skutków podatkowych z pominięciem realnych zdarzeń – na podstawie przekonania, że celem działań podatnika było uzyskanie korzyści podatkowej. 

W tym celu organy posiłkują się innymi instrumentami prawnymi, np.:

  • art. 15 ust. 1 ustawy o CIT lub art. 22 ustawy o PIT, czyli przepisami definiującymi pojęcie kosztów uzyskania przychodów – gdzie organy argumentują, że celem działań podatnika nie było „uzyskanie przychodu, zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła”, ale były one motywowane chęcią „uzyskania korzyści podatkowej”. W skrajnych przypadkach organy potrafią stosować tę koncepcję w odniesieniu do strony przychodowej rozliczeń (mimo, że art. 15 ust. 1 dotyczy wyłącznie kosztów uzyskania przychodów), a nawet do ignorowania struktury własnościowej grup kapitałowych; 
  • art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej, służącym ustaleniu stanu faktycznego sprawy – na podstawie którego organy uznają, że czynności podatnika były przeprowadzone wyłącznie dla pozoru. W rezultacie, organy podatkowe usiłują dowieść, że – jakkolwiek poszczególne czynności prawne wywołały odpowiednie skutki, były prawidłowe formalnie i ważne od strony prawnej – ich skutki podatkowe należy pominąć, a wywieść je ze zdarzeń wskazanych przez organy podatkowe.  

W praktyce, kolejne spory w tym zakresie są obecnie rozpatrywane przez sądy administracyjne. NSA coraz częściej staje na stanowisku, że – poza klauzulą – organ podatkowy nie ma podstaw, aby oceniać zasadność (racjonalność) poniesienia kosztu uzyskania przychodu pod kątem jego istotności lub celu gospodarczego, zwłaszcza gdy dotyczy to kilku czynności (zespołu powiązanych czynności, wykonywanych przez kilka podmiotów powiązanych. NSA przyznaje jednocześnie, że ustalenia dotyczące stanu faktycznego są dla organów podatkowych wiążące, a zatem nie mogą one pomijać skutków ważnych i skutecznych czynności prawnych tylko dlatego, że nie akceptują domniemanej motywacji podatnika do ich przeprowadzenia.

 

Podsumowanie

Nie można oczywiście wykluczyć że organy podatkowe będą dalej usiłowały posługiwać się argumentacją typową dla klauzuli w odniesieniu do rozliczeń za okresy niepodlegające tej regulacji. W tym kontekście warto jednak zauważyć, że w ostatnim projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej, prawo do stosowania klauzuli miało zostać rozszerzone również na inne organy podatkowe i nie miało być wyłączną domeną szefa KAS. Na tym etapie projekt jest zamrożony – nie można jednak wykluczyć, że już niedługo naczelnicy urzędów celno-skarbowych będą masowo wszczynali postępowania dotyczące GAAR w odniesieniu do domniemanych „optymalizacji podatkowych”.

Tekst został opublikowany w Rzeczpospolitej w dniu 16.08.2023 r.


Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.


Informacje

Autorzy

Related articles

Kontrola podatkowa – jak się przygotować?

Czy kontrola podatkowa wymaga odpowiedniego przygotowania? Czy myślenie o kontroli, zanim ona faktycznie nastąpi, jest konieczne? Między innymi na te pytania odpowiadamy w artykule.

Co to jest ulga na złe długi w CIT i VAT? Jak stosować ulgę i kiedy należy ją uwzględnić w rozliczeniu rocznym?

Aby zabezpieczyć podatników przed zwłoką przez kontrahenta w zapłacie, ustawodawca wprowadził ulgę na złe długi. Więcej w artykule.